Александр Трещёв - Семейный юридический справочник
По общему правилу (из которого, кстати, есть некоторые исключения) заявить о своем желании принять наследство необходимо в течение полугода со дня открытия наследства. А днем открытия наследства считается день смерти наследодателя, или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день, указанный в решении суда, когда речь идет о специальных случаях, указанных в законе [81] .
Вместе с тем, даже если наследник не обратился к нотариусу с соответствующим заявлением, но при этом совершил некое «красноречивое» действие, то считается, что он принял наследство так же, как если бы заявил о своем желании нотариусу [82] . Таким действием может являться, например: – Если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом. – Если он же принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. – Если наследник произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. – Если он оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся тому денежные средства.
Иногда возникает такая ситуация: наследник пропустил срок для вступления в наследство, но у него были для этого уважительные причины. В этом случае ему нужно непременно обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Но нужно помнить еще и о том, что обратиться в суд он должен также в течение полугода с того момента, как причины пропуска основного срока отпали.
Причины для того, чтобы пропустить полугодичный срок, могут быть самыми разнообразными. Однако будут ли они считаться уважительными или нет – решать судебному органу. Вместе с тем, разбирательств можно и избежать, если остальные наследники не возражают против того, что теперь им придется делиться имуществом умершего еще с одним субъектом. При этом их согласие на вступление в наследство лица, пропустившего соответствующий срок, во всех случаях должно быть оформлено в письменной форме в присутствии нотариуса или приравненных по закону к нему лиц [83] .
Но вот тут мы вплотную подошли к вопросу о том, а кто вообще может наследовать имущество.
Наследники по закону и по завещанию. Кто важнее?
Ответ на этот вопрос очевиден. Дело в том, что с точки зрения законодательства приоритетом является воля гражданина [84] . Тот может распорядиться своим имуществом на случай смерти каким угодно образом. Главное, чтобы при этом он находился в здравом уме и трезвой памяти.
Поэтому-то я и уделил вопросу составления завещания столько внимания.
...Житель Молдавии, студент факультета журналистики и ди-джей местного радио, неожиданно для себя вдруг разбогател. Он получил наследство, которое превышает бюджет его родины. Молодому молдаванину досталось ни много ни мало 950 миллионов евро, акции банка, депозиты, драгоценности, движимое и недвижимое имущество. Самое интересное, что молодой человек не думал, не гадал, что когда-то может стать столь богатым. Ведь наследство на него свалилось, как снег на голову. Щедрым наследодателем оказался дальний родственник Сергея, с которым тот виделся-то всего лишь несколько раз. Более того, вчерашний студент и сегодняшний наследник и не подозревал о сказочном богатстве дядюшки. Ведь тот не производил впечатления настолько состоятельного человека. У щедрого родственника, меж тем, есть собственная дочь – наследница по закону. Однако завещание – это выражение воли собственника имущества. Оно незыблемо. Обсуждать вопросы этики и морали в данном случае бессмысленно: если наследодатель вознамерится лишить наследников их наследства, он имеет полное право поступить таким образом.
Однако, как я уже говорил, далеко не всегда граждане столь предусмотрительны, что оставляют после себя завещательные распоряжения. Многие почивают в бозе, не оформив никаких документов.
В этом случае в действие вступает уже закон. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривающий, что в случае отсутствия завещания все имущество умершего переходит близким ему людям. Я сознательно избежал слова «родственники», ибо наследники по закону далеко не всегда являются таковыми.
Итак, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации существуют наследники первой, второй, третьей и последующих очередей [85] . Уже из самого названия «очереди» становится понятно, что наследование происходит в определенном порядке. Так, вначале к наследству призываются наследники первой очереди. Наследники остальных очередей ждут своей очереди. Простите за тавтологию. Кстати, они ее могут и не дождаться. Ведь они получают свою долю в наследственном имуществе лишь в исключительных случаях. Таковыми закон признает ситуации:
1. Когда наследников предыдущих очередей нет, то есть когда они отсутствуют. Их вообще может не быть в природе. Или же они умерли, не оставив после себя наследников и т. д.
2. Когда наследники предыдущих очередей не имеют права наследовать (о том, в каких случаях это происходит, мы поговорим позднее).
3. Когда наследники предыдущих очередей отстранены от наследования.
4. Когда наследники предыдущих очередей лишены наследства.
5. Когда наследники предыдущих очередей не приняли наследство.
6. Когда наследники предыдущих очередей отказались от наследства.
Но обо всем по порядку. Итак, наследниками первой очереди являются :
дети, супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. О том, что это такое, я также объясню чуть позже.
Если нет наследников первой очереди, то в дело вступают наследники очереди второй:
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.
Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди, тогда право на наследование появляется у наследников третьей очереди :
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Ну и, наконец, если нет ни тех, ни других, тогда наследовать может и «седьмая вода на киселе»: родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства. Причем опять-таки в порядке своей очереди.
Третья степень родства (наследники четвертой очереди) – это прадедушки и прабабушки наследодателя. Следующая степень (пятая очередь наследников) – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). И в качестве наследников шестой очереди выступают родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если вдруг так случилось, что вообще никого из вышеперечисленных лиц у наследодателя нет или они по каким-то причинам не могут наследовать его имущество, то в этом случае право на наследство появляется у пасынка, падчерицы, отчима или мачехи умершего гражданина. Они относятся законом к наследникам последней, седьмой очереди.
Ну а уж коли тот и вовсе сирота без роду и племени и никого у него на этом свете нет, как нет и составленного завещания, то все имущество отойдет государству [86] . И так тоже, между прочим, бывает.
Давайте, теперь поговорим о том, что же такое право представления. В соответствии с законом, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем [87] , переходит по праву представления к его соответствующим потомкам первой, второй и третьей очереди и делится между ними поровну [88] .
Что это означает на практике? Допустим, кто-то из детей умер раньше родителей. Не важно, когда это произошло: за день до их смерти или за двадцать лет. Главное, что у этого ребенка мог остаться наследник, а то и не один. Вот он или они и будут наследовать вместо умершего родителя его долю наследства. Это правило очень важно знать. Вот представьте себе ситуацию. Живет семья. Родители, соответственно, и дети. И один из сыновей умирает. Умирает молодым, в полном расцвете сил. Прискорбно, но так бывает. А после него остается маленький ребенок (девочка). Рожденная, между прочим, в законном браке. На момент смерти отец девочки уже развелся с матерью, да и вообще прожили они вместе недолго. Бабушка и дедушка этого ребенка сына похоронили и оплакали. А о малютке забыли. Так тоже, к сожалению, случается. Нет, ну они, может быть, посылали ей открытки или даже деньги, возможно навещали внучку, но все равно относились не совсем так, как к другим своим внучатам, которых они воспитывали и нянчили. Но все мы, увы, смертны. Пришла пора и стариков. После них осталось наследство. Допустим, дом или квартира или еще что-то, не суть важно. Наследники (а ими в нашем случае выступают оставшиеся в живых дети) рассуждают о дележе этого имущества, строят планы на его продажу или хотят отдать своим отпрыскам. Это тоже не принципиально. И вдруг на горизонте появляется давно забытая всеми сиротка и предъявляет права на часть наследства бабушки и дедушки. Абсолютно, нужно сказать, законные права. Ведь речь в данном случае как раз и идет о так называемом наследовании по праву представления. Она вступает в наследство вместо своего умершего отца, являющегося наследником первой очереди. Другие внуки и внучки не смогут претендовать на имущество стариков, ведь их родители живы, а эта – сможет.